發表於2024-11-22
第一章 專利法概述
第一節 專利與專利權
一、專利的含義與法律性質
二、專利權的特徵
第二節 專利法與專利製度
一、專利法的概念和特徵
二、專利製度的概念、特徵及其作用
三、專利法的不同體係
第三節 專利製度的産生與發展
一、專利製度的起源
二、專利製度的形成與普及
三、專利製度的更新與發展
四、蘇聯和東歐各國的專利製度
第四節 我國專利製度的起源與發展
一、新中國成立以前的專利製度發展簡況
二、新中國成立以後我國專利製度的發展
三、新中國第一部專利法及其特點
四、我國專利法的修改與完善
第五節 專利製度的基本理論
一、自然權利論
二、非物質財産論
三、報酬論
四、契約論
五、發明奬勵論
六、利益平衡論
第六節 專利製度的檢討與未來
一、保護技術的法律製度概述:專利製度並非唯一有效形式
二、專利製度的問題與缺陷:知識經濟時代的專利製度述評
三、專利製度的未來願景:專利製度改革與發展趨勢
第二章 專利保護的客體
第一節 發明
一、發明的概念
二、發明的屬性
三、發明的種類
第二節 實用新型
一、實用新型的概念
二、實用新型與發明的區彆
三、各國對實用新型的法律保護
四、我國實用新型專利製度的問題與完善
第三節 外觀設計
一、外觀設計概述
二、外觀設計與實用新型的區彆
三、外觀設計的法律保護
第四節 計算機領域發明的專利性
一、計算機硬件發明
二、計算機程序發明專利性問題
三、我國對計算機程序的專利保護與策略選擇
第五節 不授予專利權的客體
一、違反法律、社會公德或者妨礙公共利益的發明創造
二、違反法律、行政法規的規定獲取或者利用遺傳資源,並依賴該遺
傳資源完成的發明創造
三、不是專利法所說的發明創造
四、是專利法所說的發明創造,但不予專利保護
第三章 專利的主體
第一節 專利申請權人和專利權人
第二節 發明人與設計人
一、發明人與設計人
二、共同發明人與共同設計人:共有專利申請權的行使
三、發明人或者設計人的閤法受讓人
第三節 發明人或設計人的工作單位
一、各國關於職務發明創造權利歸屬的規定
二、我國專利法關於職務發明創造及其權利歸屬的規定
三、修訂2000年《專利法》過程中對職務發明創造規定的爭議
四、國傢投資完成的發明創造權利歸屬的立法
第四節 外國人
一、在我國有經常居所或營業所的外國人
二、在我國沒有經常居所或營業所的外國人
第五節 同一種發明創造專利權的所有人
一、先發明製
二、先申請製
第四章 授予專利權的條件
第一節 發明、實用新型的專利條件
一、新穎性
二、創造性
三、實用性
第二節 外觀設計的專利條件
一、新穎性
二、顯著性
三、美感性
四、適於工業上應用
五、不得與他人在申請日以前已經取得的閤法權利相衝突
第五章 專利的申請
第一節 專利申請的原則
一、書麵原則
二、單一性原則
第二節 專利申請前的論證與決策
一、專利申請的必要性分析
二、專利申請的可能性分析
三、專利類彆的分析與選擇
四、專利申請時機的選擇
五、申請國的選擇
第三節 專利申請文件的要求與類型
一、專利申請文件要求
二、發明和實用新型專利申請文件
三、外觀設計專利申請文件
四、遺傳資源專利申請中的信息披露義務
五、涉及國防利益及國防利益以外的國傢安全或者重大利益需要保
密的專利申請問題
第四節 專利申請的提齣和申請日的確定
一、專利申請的提齣和申請日的確定
二、專利申請優先權
第五節 專利申請的修改、分案與撤迴
一、專利申請的修改
二、專利申請的分案
三、專利申請的撤迴
第六節 涉外專利申請
一、外國人、外國企業和其他組織嚮中國申請專利
二、在中國完成的發明或者實用新型嚮外國申請專利的問題
三、中國單位或者個人嚮外國人、外國企業或者外國其他組織轉讓專利申請權或者專利權問題
第七節 國際申請
一、進人中國國傢階段的手續要求及在中國的效力
二、國際申請文件修改與有關聲明
三、關於生物材料樣品保藏的規定
四、優先權與申請文件副本
五、申請文件的修改、訂正與分案
第八節 專利申請及辦理其他手續繳納費用問題
一、申請專利和辦理其他手續時應繳納的費用
二、費用繳付方式
三、繳費時間要求
四、費用減緩問題
第六章 專利申請的審查和批準
第一節 專利申請的幾種審查製度
一、形式審查製
二、實質審查製
三、延遲審查製
四、半審查製
第二節 我國發明專利申請的審查
一、初步審查
二、申請的公布
三、請求實質審查
四、實質審查
第三節 我國實用新型和外觀設計專利申請的審查
……
第七章 專利權人的權利與義務
第八章 專利權人的期限、終止和無效
第九章 專利權的限製
第十章 專利權的利用
第十一章 專利侵及期法律責任
第十二章 專利糾紛的解決
第十三章 有關專利的國際公約
主要參考文獻
也就是說,知識産權是一種由行政權賦予的權利,如對發明專利與商標的保護就是如此。在授權的過程中,當然也就無法完全避免審查錯誤與授權的瑕疵,此時專利申請應被駁迴或撤銷。正因如此,與傳統民事權利相比,專利權具有不穩定性。以實用新型專利為例,由於其授權未經實質性審查,權利的穩定性較差,經常齣現原告以被告侵犯其實用新型專利權為由訴至法院,但被告卻嚮專利復審委員會請求宣告該專利無效。這就帶來民事糾紛與行政糾紛的交叉。
就發明專利或商標而言,盡管經過嚴格的實質審查程序,也無法完全避免授權瑕疵。因此,一旦發生專利權糾紛或商標權糾紛,當事人所涉權利常常被對方當事人以專利權無效或商標權無效予以抗辯,從而進人漫長的訴訟程序。這是專利權人在保護其權利時應考量的重要因素,也是專利權實現及其相關程序立法應關注的重要方麵。
3.專利權是一種旨在獲得市場力與壟斷力的權利
眾所周知,專利權是一種專有權,或稱壟斷權,即專利權專屬於權利人所有,權利人在法定期限內享有壟斷的權利,未經權利人許可,其他人不得利用,否則構成侵權。這種專有所要達到的目的是保障知識産權人對某種商品享有在市場上的壟斷權,即控製該商品在市場上的份額,進而取得高額壟斷利潤。因此,市場份額是知識産權人的根本利益所在。基於激勵理論,知識産權創造瞭市場權力。事實上,知識産權製度不僅保護權利人在市場中的權利,還通過法律的特彆設置促使權利人盡快在市場中實現知識産權的價值(如商標不使用的期限限製等)。知識産權人為瞭維護自身的市場競爭優勢,使其效益最大化,就會力圖將知識産權運用至極限。在此過程中,一些權利人會運用知識産權控製、壟斷相關産品的市場。
有觀點從上述角度齣發認為,專利的申請與授權應著重參考專利實施率,認為申請專利的情況應由市場來決定,政府不應給予過多“關心”或施加不當的政策影響,如給予資助或特殊奬勵政策(如以申請或授予專利權的數量作為晉升職稱或獲得奬勵的主要依據)等,否則會導緻現實情況與政府製定政策的良好動機背道而馳。這種觀點有閤理之處,但專利權對市場的壟斷與控製並非完全是通過實施來實現的,如“專利叢林”戰略、專利收買戰略即是不實施來控製市場的手段。因此,該觀點有其局限性。
……
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